Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как законно использовать чужие изображения на вашем сайте». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Процесс доказывания нарушения интеллектуальных прав на маркетплейсах существенно не отличается от других сфер бизнеса. Правообладателю нужно доказать факт принадлежности исключительных прав, факт нарушения, а также обосновать размер компенсации (при имущественных требованиях).
Плюсы регистрации собственного товарного знака
Перечислим, какие же бонусы получает интернет-магазин от регистрации товарного знака на собственный товар:
- защита инвестиций в маркетинг и разработку бренда;
- возможность запуска франшизы и передачи прав на продажу другим компаниям;
- возможность использования маркировки ®, повышающую доверие пользователей к продукции;
- трансформация инвестиций в нематериальный актив, который можно продать в будущем;
- предотвращение импорта контрафакта из Китая;
- исключение возможности заработка конкурентов на вашей идее;
- экономия нервов и времени при запуске продаж на маркетплейсах.
В каких случаях вы не используете товарный знак как знак?
Рассмотрим сценарий, в котором вы пишете статью об Apple.
Ваша ссылка на «Apple» в заголовке и тексте статьи использует товарный знак, но вы не используете товарный знак для продажи или идентификации компьютеров.
Скорее, вы используете товарный знак в целях, не связанных с товарным знаком, — в данном случае, для комментариев или новостных сообщений.
Информационное использование товарного знака допустимо
Информационное (или «редакционное») использование товарного знака не требует разрешения его владельца.
Это использование, которое информирует, обучает или выражает мнение — свобода слова и печати.
Например, не требуется разрешение на использование логотипа Chevrolet в статье, описывающей грузовики Chevrolet, даже если в статье содержится критика компании.
Вы можете (очевидно) использовать словесный знак «Chevrolet», а также знаменитый золотой знак-логотип «плюс».
Это будет справедливо независимо от того, публикуете ли вы новостную статью или статью в научном журнале.
Аналогично, если вы снимаете документальный фильм об истории американских грузовиков, вам не потребуется разрешение на использование логотипа Chevrolet.
Однако использование логотипа должно иметь какое-то отношение к работе.
Например, было бы неразумно публиковать статью, критикующую зарубежные методы производства автомобилей, и включать в нее логотип Chevrolet, если только Chevrolet действительно не упоминается в статье.
Наконец, вам также разрешено использовать товарные знаки в целях пародии или комментария.
Например, если вы пишете сценку о том, что молодые люди постоянно пользуются своими телефонами, вы можете наклеить логотип Samsung на бутафорские телефоны актеров, не опасаясь обвинения в нарушении товарного знака.
Информационный и описательный характер
Чужие товарные знаки часто фигурируют в информационных статьях, на фотографиях и в видеороликах. Нужно ли при этом получать разрешение на использование чужого товарного знака?
Позиция судов по этому вопросу следующая: если товарный знак указан в таких материалах в целях, которые отличаются от индивидуализации товаров или услуг, и нет вероятности смешения разных производителей, то это не является использованием товарного знака в том понимании, как это изложено в статье 1484 Гражданского кодекса. Под индивидуализацией при этом понимается основная функция товарного знака – отличие от аналогичной продукции других производителей.
Другими словами, использование товарного знака в информационных целях не является нарушением прав на него, так как это не вводит потребителей в заблуждение.
Пример из судебной практики В 2019 г. в Арбитражном суде г. Москвы рассматривался иск ООО «Еврочехол» к индивидуальному предпринимателю Р.В.И. Истец обвинил его в том, что он незаконно использует зарегистрированные товарные знаки № 497441 и № 558360 на своем сайте. Он требовал взыскать компенсацию в размере 600000 рублей за нарушение своих исключительных прав.
Использование чужого товарного знака в рекламе
Не всегда является нарушением и использование чужого товарного знака в рекламных материалах. Если оно не направлено на индивидуализацию объекта рекламирования и не вводит потребителей в заблуждение, то это допускается законом.
Чаще всего такая ситуация наблюдается в сравнительной рекламе, когда демонстрируются преимущества одной торговой марки по сравнению с другой. Главное условие, которое позволяет не квалифицировать это как акт недобросовестной конкуренции – это корректность сравнения, использование конкретного фактического материала, а не абстрактных характеристик. Сравнение должно носить правдивый характер, а не применяться для дискредитации конкурента или порочить его репутацию. В противном случае реклама может быть признана недостоверной, то есть будет зафиксировано нарушение Федерального закона «О рекламе».
Пример из судебной практики в 2010 г. в Арбитражном суде г. Москвы рассматривался иск от ОАО «Фармстандарт», производителя лекарства «Флюкостат», к американской фармацевтической компании PfizerInternationalLLC, производителю препарата «Дифлюкан». В рекламной листовке последнего была размещена таблица, в которой сравнивались свойства этих двух препаратов. Суд отказал в удовлетворении иска, так как товарный знак «Флюкостат» использовался в рекламных материалах не для индивидуализации товара ответчика (дело № А40-108056/ 2010).
Международная практика: США
Американские законодатели одними из первых ввели правовую доктрину о добросовестном использовании товарного знака, которая описывает ограничения исключительного права. Обозначение может применяться без разрешения правообладателя в 2 основных целях: в описательном (или «традиционном») значении или номинативно – для отсылки потребителей к владельцу данного знака и его продукции. Последняя категория появилась в судебной практике относительно недавно – в 1992 г.
Свободное использование торговой марки допускается при соблюдении определенных условий:
в описательном значении:
- применяемое слово (или изобразительный элемент) не служит для индивидуализации товаров/услуг
- нет смешения однородной продукции (при этом бремя доказывания данного факта возлагается на ответчика)
- обозначение используется добросовестно, то есть служит характеристикой продукции, а не в качестве товарного знака
номинативно:
- если невозможно однозначно идентифицировать товар/услугу, производимый под зарегистрированной торговой маркой, без ее непосредственного упоминания
- у потребителей не возникает впечатление о наличии связи лица, использующего чужой товарный знак, и его правообладателя (спонсорство, дилерство, дистрибьюторство и другие виды торговых взаимоотношений)
- обозначение используется в минимальном объеме, необходимом для идентификации товаров/услуг
В ходе судебных разбирательств в США учитываются несколько факторов, которые одновременно являются критериями многоступенчатой оценки:
- различительная способность обозначений, используемых обоими производителями
- однородность товарных групп истца и ответчика, которая может привести к ошибочным ассоциациям у потребителя
- сходство товарных знаков ответчика и истца (возможность недобросовестного использования)
- смешение товарных знаков истца и ответчика, которое вводит потребителя в заблуждение (этот фактор проверяется на 3 уровнях – зрительном, звуковом и смысловом)
- степень сходства маркетинговых каналов, по которым происходит движение товара от производителя к потребителю
- качество товаров и репутация компаний на рынке
- добросовестность использования зарегистрированной торговой марки
- вероятность расширения продуктовой линейки и возникновения смешения обозначений истца и ответчика
Сравнительная реклама
Сравнительная реклама относится к одной из разновидностей номинативного использования торговой марки. При этом производится сопоставление собственного товара производителя с другим путем прямого указания на чужой товарный знак. Так как в большинстве случаев данный прием применяется для того, чтобы подчеркнуть достоинства или какие-либо характеристики продукции, то тенденции разрешения конфликтов в судебном порядке могут быть неоднозначными.
Сравнительная реклама в мировой юридической практике является допустимой до тех пор, пока она не наносит вред деловой репутации правообладателя товарного знака (понятие «добросовестной» рекламы), с которым производится сопоставление. Однако эта грань довольно тонка.
Так, одним из самых ярких примеров может служить рекламная война гигантов автомобильной промышленности – концернов «BMW», «Mercedes» и «Audi». В течение многих лет в рекламных материалах они указывают на достоинства своей продукции, используя товарные знаки конкурентов. Начиная с 90-х гг. XX в. эти автогиганты высмеивают друг друга в брендах.
В российской юридической практике количество подобных прецедентов ограничено. Согласно п. 7 ч. 3 ст. 5 «Закона о рекламе» распространение информации, содержащей не соответствующие сведения, приравнивается к недостоверной рекламе. Также действуют положения антимонопольного законодательства (ст. 14.1-14.3 ФЗ «О защите конкуренции»), при которых не допускается использование чужих товарных знаков в следующих случаях:
- если при этом дискредитируется деятельность конкурента (предоставление ложных, неполных, искаженных сведений)
- если рекламные материалы вводят в заблуждение потребителей и третьих лиц
- если производится некорректное сравнение, применяются эпитеты «лучший», «самый», «первый»
- если осуществляется сравнение без указания конкретных параметров, или с применением незначительных, несопоставимых критериев
Однако имеются и положительные решения суда в отношении применения сравнительной рекламы. Так, в 2010 г. Арбитражным судом г. Москвы (дело № А40-108056/2010) отклонен иск от ОАО «Фармстандарт» к американской фармацевтической компании «Pfizer International LLC». Последняя разместила в своих рекламных материалах таблицу, в которой производимое ею лекарство Дифлюкан сравнивалось с аналогичным по фармакологическому действию средством Флюкостат отечественного производства. Отказ в удовлетворении исковых требований был обоснован тем, что ответчик рекламировал свой товар, а не использовал товарный знак «Фармстандарта». Упоминание обозначения «Флюкостат» было направлено только для сопоставления с характеристиками других лекарственных средств.
В США сравнительная реклама поощряется, так как считается, что она способствует улучшению продукции и внедрению инноваций. Также она дает потребителям важную информацию о преимуществах товара. Однако она не должна вводить в заблуждение и применяется только в целях сравнения. Правовая позиция в России формируется по аналогичному пути – чужой товарный знак не должен быть направлен на индивидуализацию объекта рекламы и вызывать ассоциации связей с правообладателем конкурентного обозначения.
Что не считается нарушением авторского права
Нарушениями авторского права на товарный знак не считаются следующие моменты:
- Размещение логотипа или товарного знака на сайте, если с правообладателем заключен договор о сотрудничестве. Например, на сайте производителя бортового питания размещен товарный знак авиакомпании.
- Упоминание бренда в новостях, статьях, интервью, интернет-публикациях, даже если на сайте продается аналогичная продукция. Главное условие – отсутствие риска степени смешения с брендом правообладателя. Согласно Постановлению Верховного Арбитражного суда РФ от 01.12.2009 года №10852/09: «…словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака».
- Не считается нарушением размещение товарного знака на сайтах сервисных центров или официальных дилеров.
- Если через интернет-сайт предлагается к продаже или реализуется товар, введенный в гражданский оборот в России владельцем знака или с его согласия (наличие лицензионного соглашения).
- Если компания переуступила свои права на товарный знак другой фирме (регламентируется лицензионным соглашением).
Какие виды контента защищены авторским правом?
Правообладатель имеет исключительное право распоряжаться своей работой, за некоторыми исключениями. Владельцем авторского права на любое оригинальное произведение, записанное на материальный носитель, автоматически становится физическое лицо, создавшее это произведение.
Авторским правом могут быть защищены самые разные виды контента:
- Аудиовизуальные произведения, например телешоу, фильмы и онлайн-видео.
- Аудиозаписи и музыкальные композиции.
- Письменные произведения, например лекции, статьи, книги и нотные записи.
- Произведения изобразительного искусства, в том числе картины, плакаты и реклама.
- Видеоигры и программное обеспечение.
- Драматические произведения, например пьесы и мюзиклы.
В каком виде может быть нарушение использования товарного знака
Данное противоправное деяние может проявляться по-разному, в зависимости от того, как именно недобросовестная сторона присваивает чужой бренд. Именно следующие случаи могут расцениваться как незаконное использование товарного знака:
- Использование торгового знака (ТЗ) без разрешения его правообладателя с целью пиара и популяризации товара либо его доменного имени.
- Использование ТЗ без разрешения его правообладателя с целью проведения какой-либо акции или целой рекламной кампании, донесения информации до потребителя о скидках или иных бонусах.
- Использование ТЗ без разрешения его правообладателя в документах, прилагающихся к продукции.
- Использование ТЗ без разрешения правообладателя для обслуживания клиентов.
- Незаконное использование товарного знака, располагаемого на самой продукции, изготавливаемой и реализуемой в точках продаж, активно участвующей в процессе товарооборота, импорта или экспорта её в Российской Федерации без разрешения правообладателя.
- Реализация продукции под чужим брендом без разрешения правообладателя торговой марки, то есть нарушение его исключительных прав.
Законодательство Российской Федерации определяет меру ответственности в зависимости от причиненного вреда. Выделяют всего три вида ответственности за незаконное использование товарного знака:
- Ответственность по гражданскому законодательству (ст.1515);
- Ответственность по КоАп (ст.14.10);
- Ответственность по Уголовному законодательству (ст.180).
Правообладатель согласно Гражданскому кодексу может обратиться в суд с исковым заявлением с требованием о компенсации. Рассчитывать правообладатель может на компенсацию в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей. Размер компенсации зависит от размера ущерба, а также возмещение двукратной стоимости затрат на оплату товарного знака.
Согласно административному законодательству предусмотрено следующее наказание:
Штраф для физического лица – 1,5- 2 тысяч рублей с конфискацией товара;
- Штраф должностному лицу – 10-20 тысяч рублей, с конфискацией;
- Штраф для юридического лица 30-40 тысяч рублей с конфискацией товара.
Согласно уголовному законодательству предусмотрено следующая ответственность:
- Штраф размером до 200 тысяч рублей;
- Компенсация в размере доходов ответственного лица за 18 месяцев;
- Принудительные работы до 180-240 часов;
- Исправительные работы сроком до 2 лет.
Как получить право на изображение
Наиболее надежный способ приобрести исключительные права на изображение – это заказать его создание у профессионального дизайнера или фотографа. Нужно учитывать, что при передаче экземпляра фотографии, иллюстрации, логотипа вы получаете только материальный носитель, а не права на использование произведения.
Для того, чтобы закрепить свое право на использование любым способом, можно заключить один из видов договоров:
- Договор авторского заказа. Его оформляют до того, как дизайнер, художник или фотограф создал свою работу.
- Договор отчуждения (полная передача прав) или лицензии (права передаются на время, на определенных условиях) на готовое произведение.
В тексте любого из этих соглашений необходимо четко прописать условие: исключительные права передаются заказчику в полном объеме, включая возможные переработки и изменения изображения. Также стоит отдельно оговорить такой пункт, как указание авторства. Право на имя является неотчуждаемым по закону, оно не передается другим лицам, а сохраняется навсегда за создателем произведения. Обязанностью автора должно быть и обеспечение оригинальности изображения, отсутствие нарушений прав третьих лиц. Если вы нашли в сети картинку другого дизайнера, которая вам понравилось, не заказывайте ее копию или переработанный вариант.
Какое использование товарного знака без согласия правообладателя запрещено законом?
Для начала определим, какое использование товарного знака охраняется законодательством РФ и возможно только с согласия правообладателя. Обратимся к п. 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ:
«Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации».
Данный пункт указывает на то, что наказуемо использование чужого товарного знака для индивидуализации товаров или услуг с целью получения прибыли.
Внимание. Передавая право на использование товарного обозначения существует риск выхода из-под контроля деятельности лица, запросившего согласие.
Например, использование товарного знака в ситуациях, когда требуется заключение полноценного лицензионного договора с регистрацией в Роспатенте. Это может быть маркировка выпускаемой им продукции и ведение собственной ценовой политики.
Всё это может нанести существенный урон имиджу компании правообладателя исключительных прав на товарный знак. К тому же в законе нет понятия «письмо-согласие», что может понести за собой гражданско-правовые и налоговые риски.
Использовать чужой товарный знак при краткострочном сотрудничестве возможно при получении разрешения от правообладателя посредством составления письма-согласия. Запрос на его получение направляется на имя и в адрес правообладателя. Но более надёжным регулятором таких правоотношений выступает лицензионный договор.
Необходимо помнить, что за использование чужого обозначения без согласия предусмотрена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.
Товарный знак на иностранном языке
Согласно Закону № 38-ФЗ реклама должна быть добросовестной и достоверной. При этом использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации, запрещается (п. 1 ч. 5 ст. 5 Закона № 38-ФЗ).
Кроме того, установлен запрет на использование в рекламе иностранных слов без перевода. Данное правило обусловлено, кроме прочего, законодательством о государственном языке. В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» русский язык подлежит обязательному использованию в рекламе.
Однако из любого правила существуют исключения. Если слово на иностранном языке является товарным знаком, охраняемым в России, его размещение в рекламе допускается без перевода, но рекламодатель должен обладать правом на использование данного товарного знака (ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»). Подтверждением права на использование являются:
- свидетельство на товарный знак, выдаваемое Роспатентом;
- свидетельство (сертификат), выдаваемое Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС). В этом случае при использовании иностранного товарного знака в рекламе необходимо обратить внимание, присутствует ли Российская Федерация в списке стран, указанных в свидетельстве МБ ВОИС.
В ситуации, когда сам рекламодатель не является владельцем товарного знака, подтверждением его прав могут выступать договоры, заключенные с правообладателем (например, лицензионный или коммерческой концессии).
Если же иностранное слово не является товарным знаком, использование его в рекламе возможно только при условии сопровождения переводом на русский язык. Перевод должен быть выполнен в том же оформлении и манере.
Таким образом, указывать в рекламе перевод иностранных слов нужно в следующих случаях:
- используется иностранный товарный знак, но в свидетельстве МБ ВОИС нет указания на Россию (это означает, что товарный знак не находится под охраной на территории нашей страны);
- слово на иностранном языке является зарегистрированным и охраняемым в России товарным знаком, но используется для рекламы тех товаров или услуг, которых нет в свидетельстве на этот товарный знак;
- истек срок регистрации товарного знака (он указан в свидетельстве на этот знак).
Нередко компании тратят внушительные суммы на создание и установку массивных рекламных конструкций, где используются иностранные слова. При этом указание перевода или полный отказ от использования иностранных надписей может нарушить рекламную концепцию. Регистрация обозначений, используемых в рекламе, в качестве товарного знака поможет решить данную проблему. Безусловно, этот совет актуален для случаев, когда в рекламе используется не «проходная» для компании картинка, слово, их сочетание и т.п., а обозначения, значимые для бизнеса, направленные на выделение товара из общей массы и привлечение внимания потребителя.
Разрешение на использование товарного знака или бренда
Нарушение исключительных прав на товарный знак (бренд) при продаже в Интернете наиболее распространенное нарушение, после продажи контрафактных товаров.
Интернет магазины, сайты, домены и предприниматели преследуются судами по искам адвокатов, дистрибьюторов, эксклюзивных поставщиков и антимонопольных органов за использование товарных знаков без разрешения.
Практика по таким судебным делам сформировалась не в пользу владельцев сайтов, поэтому вероятность разрешения спора в пользу интернет-предпринимателя крайне низкая (около 15 %), но все же, у каждого спора есть альтернативное решение, кроме удовлетворения иска о защите бренда. Но нужно понимать, многие предприниматели осознано нарушают права и нелегально используют бренды на своих сайтах.
Судебная практика
Суд по интеллектуальным правам рассмотрел дело N С01-569/2018 от 26.07.2018 о нарушении прав на товарный знак. Предприниматель перепродавал товар, маркированный чужим товарным знаком.
По мнению Суда по интеллектуальным правам, предприниматель имел возможность и должен был предвидеть последствия использования товарного знака без разрешения правообладателя.
Поскольку такое разрешение у правообладателя не было запрошено, предприниматель нарушил исключительные права владельца товарного знака.
Суд взыскал с предпринимателя 500 000 руб за нарушение.
Сумма компенсации может достигать 5 000 000 рублей.
Реальный штраф это не все. Представители правообладателя могут запретить использовать доменное имя сходное с товарным знаком или заблокировать доступ Пользователей к сайту. Из-за одного нарушения прав на товарный знак, владелец может потерять контроль над интернет-магазином, приемом платежей и вложениями в продвижение своего сайта.
Суд по интеллектуальным правам рассматривает сложные дела о защите брендов в России. Участие представителей Proright в спорах и анализ судебной практики по доменным спорам, защите товарных знаков и брендов, позволяет создавать рекомендации и документы для снижения рисков как для правообладателей, так и компаний работающих в интернет-торговле, сайтам и владельцам доменов.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Если вы покупаете товар для перепродажи :
- Получите разрешение на использование товарного знака
- Заключите договор на использование товарного знака
- Получите лицензию дистрибьютора или владельца бренда
Или оформите один из документов:
- Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак
- Исключительная лицензия на использование товарный знак
- Простая (неисключительная) лицензия на товарный знак
- Договор коммерческой концессии (франчайзинга) на товарный знак
Разрешение на использование товарного знака можно оформить в виде отдельного документа или положения, включенного в основной контракт между контрагентами.
Законодательство не предусматривает обязательности оформления согласованного с правообладателем разового использования товарного знака посредством совершения лицензионного или иного договора, но оформление разрешения целесообразно для защиты интересов сторон.
Письменное разрешение на использование товарного знака от владельца позволит избежать претензий и споров в будущем.
Разрешение должно содержать:
- условия и способы допустимого использования товарного знака;
- срок использования товарного знака;
- реквизиты товарного знака и правообладателя;
- гарантии правообладателя.
Оформление документов и получение согласия на использование бренда от правообладателя снижает риск возникновения споров связанных с незаконным использованием товарных знаков и судебного преследования владельцев сайтов. Если вы планируете осуществлять продажу товаров через Интернет и использовать наименование товарного знака в логотипе, доменном имени и URL, тогда вам обязательно понадобиться разрешение владельца товарного знака.
Обязательно ли в данном случае необходим лицензионный договор с правообладателем, или достаточно его письма, в котором такое согласие будет выражено?
ОАО — правообладатель товарного знака (фирменное наименование и логотип) имеет дочернее предприятие — ООО (100% уставного капитала). ООО имеет дочернее предприятие ЗАО, у которого уставной вид деятельности — пассажирские перевозки по специальным заказам работников ООО (доставка на работу и с работы).
По устному распоряжению (на планерке) руководство ООО требует от руководства ЗАО нанести на автобусы фирменное наименование и логотип ОАО с целью обозначения принадлежности оказываемых услуг перевозки для определенной отрасли.
Обязательно ли в данном случае необходим лицензионный договор с правообладателем, или достаточно его письма, в котором такое согласие будет выражено?
Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).
Пункт 1 ст. 1229 ГК РФ предоставляет правообладателю право распоряжаться исключительным правом на средство индивидуализации (которым является и товарный знак), а также по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование такого средства. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Товарный знак: используем без нарушений
Не вызывает сложности отнести к однородным видам деятельности услуги образовательные с услугами по проведению мастер-классов.
Однако не всегда такое сходство очевидно на первый взгляд.
При определении однородности будет учитывать, не спутает ли потребитель два спорных вида деятельности. Например, в случае ресторанов и гостиниц деятельность будет считаться однородной за счет того, что, как правило, гостиницы имеют свои рестораны, расположенные непосредственно в гостиницах.
Известная компания зарегистрировала товарный знак «Чистая линия» в отношении разных товаров, в том числе и мороженого. Но использовала его только для косметической продукции. Другая компания-производитель мороженого инициировала спор и аннулировала его в отношении товара «мороженое», чтобы действительно производить мороженое под этим знаком.